
马斯克还没把芯片造出来,商标纠纷就先找上了门,旗下芯片项目 Terafab 尚未投产,便被Tera-print 指称侵犯其桌面光刻系统商标“Tera-Fab”,对方还发出了停止侵权函。
9月15日,特斯拉、SpaceX 与 SpaceXAI 没有坐等对方起诉,而是主动联手向得州西区联邦法院提起确认不侵权之诉,请求法官裁定 Terafab 不侵权。一场围绕两个近似名称的拉锯,就此从谈判桌走向法庭。
间线并不复杂。
今年5月18日,特斯拉提交Terafab 商标申请。
四天后,请将“Tera-Fab”商标保护范围从原有桌面光刻系统扩展至半导体产品,恰好覆盖特斯拉芯片厂的赛道。
次日,Tera-print据此向特斯拉发出停止侵权函。
随后 6 月至 8 月,双方进行了六轮谈判,最终无果。特斯拉方面主张,Tera-print 的扩类申请带有投机色彩;而 Tera-print 则认为对方蹭了自己的品牌。
目前法院尚未作出任何裁决,双方说法都只是各自主张。
表面是“名字像不像”,背后有几条商标常识值得理清。
一、美国商标以“使用在先”为基本原则,谁先在商业中使用、建立识别,谁就占先;注册更多是公示与强化。这和中国“申请在先”的取向不同,所以本案焦点不在“谁先申请”,而在“谁先在相关领域建立商誉”。
二、特斯拉主动起诉并非反诉,而是“确认不侵权之诉”。当权利人发出侵权警告、使对方经营处于不确定状态,被警告方可以主动请求法院确认自己不侵权,把被动变主动。
三、商标侵权核心是“混淆可能性”。特斯拉认为双方产品领域不同。一方是桌面光刻设备,一方是半导体芯片厂。消费者不易混淆;而 Tera-print 扩类至半导体,恰恰让“领域是否重叠”成为争议核心。
四、抢先扩类、防御性注册本身不违法。但若明显借他人声誉、缺乏真实使用意图,可能被认定为投机性申请,在诉讼中不占优。
对大企业:跨领域启用新品牌前,务必做全球商标检索与监测,尤其在同名近似商标已存在的领域,主动协商共存或规避,比事后诉讼成本低得多;遭遇侵权指控时,确认不侵权之诉是化被动为主动的合法工具。
对中小企业:核心品牌要及时注册并留存真实使用证据,防止被大厂反向“压制”;同时避免在自己无力使用的类别投机扩注,那既难获保护,也易引火烧身。
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